Суд отказал сети Красное и Белое в признании бренда К&Б общеизвестным

Просмотров: 5 Лайков: 0
Суд отказал сети Красное и Белое в признании бренда К&Б общеизвестным
Источник: Lenta.ru Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президиум Суда по интеллектуальным правам подтвердил законность отказа Роспатента в присвоении аббревиатуре К&Б статуса общеизвестного товарного знака, несмотря на попытки компании Альфа-М доказать широкую узнаваемость бренда через социологические исследования и многолетнее использование торговой марки в ритейле.

Президиум Суда по интеллектуальным правам вынес окончательное решение по делу о признании товарного знака «К&Б» общеизвестным в России. Суд поддержал позицию Роспатента, который ранее отказал ООО «Альфа-М» в регистрации данного статуса. Это решение ставит точку в длительном юридическом противостоянии компании за расширение защиты своего бренда.

Ранее компания «Альфа-М», владеющая сетью «Красное & Белое», пыталась доказать исключительную связь аббревиатуры с розничными услугами 35-го класса МКТУ. Для этого было проведено масштабное социологическое исследование, результаты которого должны были подтвердить узнаваемость знака. Однако эксперты ведомства сочли данные опросов недостаточными для присвоения особого юридического статуса.

В материалах дела подчеркивается, что представленные документы не подтверждают длительное использование именно заявленного обозначения «К&Б» с целью формирования устойчивой ассоциации у потребителей. Роспатент указал на отсутствие доказательств того, что бренд приобрел широкую известность именно в контексте указанных услуг. Таким образом, юридическая связь между символами и конкретным видом деятельности не была установлена.

«Результаты социологического исследования не доказывают реальную ассоциацию К&Б с услугами 35-го класса МКТУ, а представленные документы не свидетельствуют о приобретении широкой узнаваемости среди потребителей»,
отмечается в материалах ведомства.

Данный прецедент имеет важное значение для российского рынка интеллектуальной собственности. Статус общеизвестного знака дает владельцу значительные привилегии, включая бессрочное действие и отсутствие необходимости регулярного продления прав. Это критически важно для защиты брендов в условиях ухода иностранных игроков, которые стремятся сохранить свои активы в стране.

В отличие от обычных товарных знаков, общеизвестные марки не требуют обязательного использования для сохранения защиты. Это создает определенные риски для конкуренции, если статус будет присвоен необоснованно. В то же время, судебная практика показывает, что требования к доказательной базе для таких знаков остаются крайне высокими.

Для бизнеса это означает, что простого наличия популярного бренда недостаточно для получения высшего уровня защиты. Компании должны предоставлять неопровержимые доказательства того, что потребитель мгновенно идентифицирует конкретное сокращение с их услугами. В противном случае, защита будет ограничена рамками стандартной регистрации товарного знака.
Ссылка скопирована!

Комментарии (0)

Пока нет комментариев. Будьте первым!

Похожие новости

← Назад к новостям